Безыменные контракты.
Термин «безыменные контракты» нужно понимать в том смысле,
что сама категория новых контрактов не имела такого обозначения, как основные
цивильные контракты – вербальные, литтеральные, реальные, консенсуальные.
В Дигестах Юстиниана безыменные контракты сведены к четырем
основным типам:
1) я передаю тебе право собственности на вещь с тем, чтобы
ты передал мне право собственности на другую вещь;
2) я передаю тебе право собственности на вещь с тем, чтобы
ты совершил известное действие (оказал какие-то услуги и т.п.);
3) я совершаю для тебя известное действие с тем, чтобы ты
передал мне право собственности на известную вещь;
4) я совершаю для тебя известное действие с тем, чтобы ты
совершил для меня какое-то действие. Договор мены (permutatio).
При договоре мены происходит обмен вещи на вещь. Одна
сторона передает другой стороне определенную вещь, вследствии чего другая
сторона становится обязанной передать в собственнсоть первой стороне другую
вещь.
Вопросы об ответственности сторон по договору мены за
недоброкачественность переданной вещи решались как и при купле-продаже.
Оценочный договор (contractus aestimatorius).
Под оценочным договором понимался такой договор, по которому
определенная вещь передавалась одной из сторон другой для продажи по известной
оценке с тем, чтобы другая сторона или предоставила первой сумму, в которую
оценена переданная вещь, или возвратила самую вещь.
Лицо получившее вещь для продажи по определенной оценке, не
являлось собственником этой вещи; тем не менее, если оно продавало или
передавало вещь, приобретатель становился ее собственником.
Если лицу, принявшему
вещь для продажи, удавалось продать
ее дороже оценки, излишек шел в его пользу.
Вербальные контракты.
Вербальным (т.е. устным) контрактом назывался договор, устанавливающий обязательство
verbis (словами), т.е. договор, получающий юридическую силу
посредством и с момента произнесения
известных фраз.
Основной вербальный контракт - стипуляция. Стипуляцией
назывался устный договор,
заключаемый посредством вопроса будущего кредитора и совпадающий с вопросом
ответа со стороны лица, соглашающегося
быть должником по обязательству.
В качестве устного договора стипуляция оставалась недоступной как немому, так и глухому.
В период абсолютной монархии закон допустил совершение
устного договра в каких угодно выражениях.
С течением времени если только обе стороны присутствовали в
одном месте, то при наличии письменного акта (cautio) предполагалось, что
составлению документа предшествовало совершение словестной формы стипуляции.
Литтеральные
(письменные) контракты.
Литеральным контрактом назывался
договор,
который должен был совершаться на
письме (litterae - письмо). Литеральный контракт в древней форме можно
определить как договор, заключавшийся
посредством записи в приходно-расходную книгу.
В классический период приходно-расходные книги утратили
значение.
Появились
долговыедокументы синграфы и хирографы.
Синографы излагались в третьем лице ("такой-то должен
такому-то столько-то"); такой документ составлялся в присутствии свидетелей, которые подписывали его
вслед за тем, от чьего имени он составлялся.
Хирографы излагались в первом лице ("я, такой-то, должен такому-то столько-то") и
подписывались должником.
Виды договоров в римском праве.
Римская
договорная система являлась
своеобразной и сложной в том отношении, что она различала два вида договоров: контракты и пакты. Тот и другой вид договоров имел свои существенные
особенности.
К контрактам в классическом римском праве относились договоры,
признанные цивильным правом и снабженные исковой защитой. К числу контрактов
относился только определенный
(исчерпывающий) круг договоров. Вне пределов установленного круга контрактов за
сторонами не признавалось права практиковать какие-либо новые, не предусмотренные
законом контракты. Некоторое отступление составили безыменные контракты.
В противоположность контрактам пакты представляли
собой неформальные соглашения самого
разнообразного содержания. По общему
правилу, пакты не пользовались исковой защитой.
Четыре основных вида контрактов:
Реальные (т.е. устанавливающие обязательство
передачей вещи, re);
Вербальные (или словесные, устные);
Литеральные (т.е. письменные);
Консенсуальные (при которых обязательство
возникает вследствие одного consensus, соглашения,
даже независимо от передачи вещи).
Виды исков по римскому праву.
Вещный иск (actio in
rem) и личный иск (actio in personam).
Термин actio in rem показывает,
что отвечает по иску тот, у кого находится
вещь, или вообще тот, кто посягает
на данную вещь – это называется
абсолютной защитой.
Actio in personam, дается для
защиты правоотношения личного
характера между двумя или
несколькими определенными лицами – относительная
защита.
В зависимости от объема и цели иска, различались:
Иски для восстановления нарушенного права – actiones rei
persecutoriae, то есть персекуторные иски. Это иски цивильные (или квиритские),
иски о возврате утраченной вещи или ионй ценности, которая
как-либо попала в руки ответчика или о компенсации убытков, понесенных истцом в
том числе и из-за неисполнения обязательства. Судебный
иск предъявляется к несобственнику, завладевшему вещью. Цель иска –
возвращение вещи (restitutio). При виндикации (vindicatio) истец обязан доказать свое право собственности.
Негаторный иск (negatoria in rem actio) – когда собственник хотя и не утратил владения
своей вещью, но встретил какие-то помехи, стеснения
со стороны несобственника. (Пример, присвоевшего себе, сервитутное право).
Если некто мешал пользоваться сервитутом, то последний защищался иском (actio confessoria).
Штрафные иски (actiones poenales), целью которых было наказать
ответчика, взыскать с него частный штраф, возместить убыток или ущерб.
Если некто причинял убыток обманом, давался
иск (actio doli).
Имели место и смешанные иски (actiones mixtae ). Их
цель – не только возмещение убытка, но и наказание ответчика;
Иск строгого права (actio stricti iuris) и иск, построенный на принципе
добросовестности (actio bonae fidei).
При рассмотрении исков строгого
права судья связан
буквой договора, из которого вытекает иск, при рассмотрении исков bonae fidei
положение судьи свободнее, он имеет право принимать во внимание возражения ответчика, основанные на требования справедливости, хотя
бы в формулу иска не было включено особой эксцепции.
Иск по аналогии (actio utilis).
Если одно лицо неправомерно
уничтожает или повреждает чужое имущество, то причинитель вреда отвечает лишь
при условии, если вред причинен corpore corpori, т.е. телесным воздействием на
телесную вещь. С помощью иска по аналогии претор распространил защиту
потерпевшего вред и на те случаи, когда вред причинен виновным образом, но без
непосредственного телесного воздействия
на вещь (например, лицо виновным образом уморило чужое животное голодом).
Иск с фикцией (actio ficticia).
В тех случаях,
когда претор признавал необходимым распространить предусмотренную законом
защиту на какое-то новое, не предусмотренное в законе отношение, он иногда
предлагал (в формуле) судье допустить существование некоторых фактов, которых в
действительности не было, и с помощью такой фикции подвести новое отношение под
один из существующих исков.
Иски штрафные, иски об
удовлетворении, или восстановлении нарушенного состояния имущественных прав (реиперсикуторные, actiones rei
persecutoriae).
Иногда из одного и того же факта
вытекали одновременно и штрафной и реиперсекуторный иски; например, потерпевший
от кражи мог предъявить и иск о
возврате похищенного (реиперсекуторный
иск), и иск о взыскании штрафа (штрафной иск).
Кондикации.
Исковая давность.
Исковая
давность – известный максимальный срок, в течение которого управомоченное лицо
может требовать рассмотрения его
иска.
Классическое римское право знало
только законные сроки предъявления исков. Законный срок сам по себе (независимо от активности
или бездействия управомоченного)
прекращает право на иск. Течение законного срока не прерывается, даже если управомоченное лицо получило от
должника подтверждение долга. Только в V в. Н. Э. В римском праве появилась исковая
давность (в указанном выше смысле). Срок исковой давности был установлен в 30
лет. Начало течения этого срока
определяется
моментом возникновения искового притязания.
Течение давности может приостанавливаться
на то время, когда существуют препятствия
для предъявления иска, признаваемые правом уважительными.
Деление вещей в римском праве.
Виды вещей
Телесные нетелесные
Телесные – res corporals, которые
можно осязать, другие бестелесные –
resincorporales, которые не имеют материального субстрата – их нельзя осязать
(например, наследство, узурфрукт, обязательство).
Тонкая
систематика Гая различает вещи как
части предметного мира и правовые понятия, которые представляют
предметом требования не сами вещи,
но права по поводу вещей. Наследство включает телесные вещи, но право на
обладание ими (и другими элементами наследства) – право преемства (ius
successionis) – представляет собой
обстракцию, правовую категорию. Эта систематика лежит в основе структуры
“Институций” (лица – вещи - иски), где категория
вещи (res) обнимает и вещи, и права (вещные, наследственные, обязательственные).
Специальный аспект учения о бестелесных вещах состоит в том, что даже права
могут считаться объектами обладания.
Движимые недвижимые
Согласно Гаю, к движимым (res
mobiles) и тем которые приходят в
движение собственной силой, принадлежат в качестве res mancipi рабы, рабыни,
четвероногие и укрощенные человеком ручные животные: быки, лошади, мулы, ослы.
Сюда же относятся домашняя утварь и мебель.
К недвижимым (res immobiles)
относились земельные участки и недра земли.
Вещи в обороте вещи, изъятые
из оборота
Res mancipi и res nec mancipi.
Главное деление вещей: на вещи
манципируемые и не манципируемые.
Для
вещей первого рода необходим сложный обряд
– mancipatio, для отчуждения, для
вещей второго рода достаточно было простой формальной передачи – traditio.
Гай: землю в Италии, сельские
реальные сервитуты: via, iter, actus, aquaeductus; рабы, четвероногие (рабочий
скот: быки, мулы, лошади, ослы).
Res mancipi – суть главные
средства земледелия в хозяйстве – основной капитал.
К вещам nec mancipi относились
все остальные предметы, или предметы домашнего обихода: мебель, продовольствие
Родовые индивидуально-определенные
Определяемые
родовыми признаками (genus): мука, песок, деньги, сырье. Определяются
весом, мерой, числом.
Индивидуальные (species) видовые:
скульптура, картина – суть авторские изделия
и ценны именно своей индивидуальностью.
Потребляемые непотребляемые
К потребляемым
относятся
вещи, которые при первом же пользовании материально уничтожаются, например, деньги и продовольствие.
К не потребляемым – те, которые не изнашиваются от употребления,
а если и изнашиваются, то
постепенно, теряя свою ценность и способность выполнять свое назначение, например, драгоценные камни.
Делимые неделимые
Простые сложные
Одни вещи были простыми, другие –
составными, третьи – собирательными. В Дигестах сказано: “существует же три
рода тел: один (род), который определяется одним духом и который по-гречески называется “единством”, как раб, бревно, камень и подобные;
другой, который состоит из сопряженных,
то есть из нескольких, связанных
между собой (вещей), именуется
соединением, как здание, корабль, шкаф; третий, который состоит из отдельных
(вещей), как несколько отдаленных, но обнимаемых одним именем тел, например:
народ, легион, стадо.”
Единичные совокупность вещей
Главные придаточные (побочные: приращения,
принадлежности, плоды)
Одни вещи являются
главными, другие – побочными или придаточными. Побочные вещи зависят от главной вещи и подчиняются ее юридическому положению – “Принадлежность
следует судьбе главной вещи”. Основные виды побочных вещей:
- части вещи,
- принадлежности,
- плоды – сюда прибавлялись и доходы, например процент с капитала.
Деятельность юристов как источник римского частного
права.
Характеризуется:
1. Respondere – косультационная
работа – дача гражданам советов по возбуждавшим сомнение вопросам;
2. Cavere – ограждение интересов данного
гражданина при совершении сделок путем совета не включать какое-либо невыгодное
условие и т. п.,
3. Agere – руководить процессуальными действиями сторон (но не вести дело в качестве
адвоката);
4. Scribere – см. П. 4.
Юристами в древнейшую эпоху были жрецы (понтифы), составлявшие особую касту, представители которой толковали
закон, причем не посвящали массы в
свои юридические тайны.
Тиберий Корункарий сделал свои консультации публичными.
Не имея
законодательной власти римские юристы своей консультационной практикой
непосредственно влияли на развитие
права авторитетом своих научно-практических заключений.
Правотворческий характер деятельность
юристов получила в эпоху принципата. Начиная
с Августа принципсы стали предоставлять
наиболее выдающимся юристам особое
право давать официальные консультации (ius publice respondendi) – обязательные для
судьи.
Обучение молодых людей деятельности
юристов.
Начиная с IV в.
Юристов используют уже не в качестве творцов права, а на должностях императорских чиновников. Показателем упадка является закон о цитировании юристов, мнения которых признаны обязательными
(Гай, Папиниан, Павел, Ульпиан, Модестин).
Научно-литературные произведения:
1. Посвященные
разработке цивильного права. (libri ad Sabinum).
2. Комментарии к преторскому эдикту.
3. Дигесты (собранное), объединявшие
цивильное и преторское право.
4. Учебники – институции; далее сборники правил, мнений.
5. Сборники казусов «Вопросы» «Ответы».
6. Монографии по специальным вопросам.
Договор товарищества
(societas).
Договор товарищества – договор, по которому двое или
несколько лиц объединяются для
осуществления известной общей
дозволенной хозяйственной цели,
участвуя в общем деле имущественным
вкладом или личной деятельностью,
или сочетанием имущественного взноса с личными услугами с тем, что прибыль и
убытки от ведения общего дела
распределяются
между всеми товарищами в предусмотренных договором долях,
а при отсутствии в договоре указаний – поровну.
Выступая вовне по
делам всех товарищей, отдельный товарищ действовал лично от себя, и все права и обязанности,
вытекавшие из его действий, возникали в его лице: он становился и управомоченным и обязанным.
Только
после того, как товарищ сдавал полученные им деньги и другие ценности в общую
кассу, контрагенты данного товарища могли предъявить
иски и к другим товарищам.
Риск случайной гибели вещей, вносимых в качестве вкладов по договору
товарищества, ложился на всех
товарищей: в отношении индивидуальных вещей – с момента заключения договора, а в отношении родовых вещей, - с момента
их передачи.
Риск случайных потерь и убытков, поступающих при ведении
товарищеского дела, также несли все товарищи совместно.
Ответственность.
Заботливость, какую он имеет обыкновение применять к своим делам = “отвечать за culpa in concreto”.
За dolus.
Прекращение.
Односторонним отказом любого товарища оставаться в договорных отношениях.
Смертью одного из товарищей.
С наступлением capitis deminutio одного из товарищей.
С наступлением несостоятельности
кого-либо из товарищей.
Заем (mutuum).
Заем (mutuum) представляет
собой договор, по которому одна сторона (заимодавец) передает в собственность
другой стороне (заемщику) денежную сумму или известное количество иных вещей,
определенных родовыми признаками (зерно, масло, вино), с обязательством заемщика вернуть по истечении
указанного в договоре срока либо по востребованию такую же денежную сумму или
такое же количество вещей того же рода, какие были получены.
Договор реальный.
Соглашение сторон имеет существенное значение.
Характерные признаки
договора займа:
mutuum - реальный
договор, т.е. получающий юридическую силу лишь с того момента, когда на
основании соглашения сторон последовала передача res, вещи;
1) Предмет
договора - денежная сумма или
известное количество других вещей, определенных родовыми признаками (весом,
числом, мерой);
2) Эти вещи передаются заимодавцем в собственность заемщика;
3) Вещи передаются с обязательством
для заемщика вернуть заимодавцу
такую же денежную сумму или такое же количество вещей такого же рода, какие
были получены. Обязательство,
возникающее из займа, строго одностороннее.
Из договора займа не вытекала обязанность
заемщика платить проценты с занятой
суммы. Однако широко применялось в
практике заключение особого соглашения
о процентах. Максимальный размер процентов в разное время определялся различно: в классическом праве - 1% в месяц, в праве Юстиниана - 6% в год (для торговцев - 8% в год); начисление процентов на
проценты было воспрещено.
Вошли в практику хирографы - расписка должника
(заемщика) в получении денежной суммы или иной валюты займа.
Когда кредитор, не передавший должнику валюту займа, тем не
менее предъявлял
к нему иск о возврате занятой суммы,
должнику стали давать exceptio doli, т.е. он мог сослаться
не то, что в действиях кредитора
заключается крайняя
недобросовестность, dolus.
Законы XII-таблиц как
источник римского частного права.
Законы XII таблиц представляли
обработку и консолидацию обычного права Рима. Они были изложены в виде кратких
повелительных суждений и запретов, некоторые из которых несли на себе печать
религиозных ритуалов.
Законы XII таблиц были выполнены на 12 досках, выставленных
для всеобщего обозрения на форуме. Знание этих законов было обязательным, стало необходимым светское правовое
воспитание (образование) римских граждан.
Законы XII таблиц завершались указанием на то, что впредь всякое решение народного собрание должно иметь силу
закона.
Защита владения по римскому
праву.
Для
того чтобы получить защиту владения,
необходимо установить факт владения
и факт его нарушения.
Владельческая защита, построенная
на выяснении одних только фактов
(владения и его самоуправного
нарушения), вне зависимости от
вопроса о праве на владение данной вещью называлась поссесорной (possesorium);
защита прав, требующая доказательства
наличия у данного лица права,
называлась петиторной (petitorium).
Владение защищалось не исками, а интердиктами.
Владельческие интердикты давались:
1. Об удержании владения
(interdicta retinendae possessionis)
Классическое право знало два интердикта,
направленных на удержание владения:
А) Для
защиты владения недвижимостью (interdictum uti possidetis)
Защита обеспечивается только владельцу. Не дается,
тому кто захватил недвижимость силой от того кто является
другой стороной в процессе, тому кто захватил недвижимость тайно по отношению к
другой стороне – противнику в процессе, тому кто получил недвижимость от
противника в процессе в пользование до востребования.
Интердикт «двойной», нет исца и ответчика, каждая
сторона может оказаться на положении
ответчика.
Б) Для
защиты владения движимой вещью (interdictum utrubi).
Защита давалась тому, кто за
последний год провладел вещью больше времени, притом получил вещь в отношении
другой стороны без тех же пороков, что и по предыдущему интердикту. Интердикт
тоже «двойной».
2. О возврате владения
(interdicta recuperandae possessionis)
А) unde vi. Дается юридическому владельцу недвижимостью,
насильственно лишенному владения.
Б) de precario. Давался лицу, предоставившему свою вещь другому в так
называемое прекарное пользование (бесплатное пользование) до востребование,
если лицо, взявшее вещь на этих
условиях, не возвращало ее по
первому требованию.
Добросовестные владелец помимо интердиктов имел специальное
средство защиты – actio in rem Publiciana. Этот иск давался лицу, владение которого отвечало всем требованиям, необходимым для
преобретения вещи по давности, за
исключением лишь истечения
давностного срока. Для того чтобы
дать такому владельцу защиту, претор включал в форму иска предписание судье предположить,
что истец провладел давностный срок и, приобрел право собственности (иск с
допущением фикции).
Добросовестный владелец получал
защиту по actio Publiciana только против недобросовестных владельцев.
Значение римского права для
современной юриспруденции.
Значение римского права определяется его
огромным влиянием не только на
последующее развитие права, но и на развитие культуры в целом.
В римском праве разработаны
элементарные понятия и категории.
Ряд
терминов и понятий, укоренившихся в юридической теории и практике, могут быть
наилучшим образом усвоены лишь при изучении их у самого истока образования. Во многих правовых системах римские термины и понятия
сохраняются.
Римское право, отличающееся четкостью определений, хорошей юридической техникой
помогает в приобретении навыков четко отграничивать и формулировать юридические
категории.
Исторические формы
семьи и виды родства по римскому праву.
Домовладыка первоначально имел одинаковую власть (manus) над
женой, детьми, рабами, вещами (мог их истребовать с помощью виндикационного
иска). Постепенно эта власть дифференцировалась.
Виды родства:
Агнатское (agnati – родичи по власти)
За гражданские правонарушения
подвластных отвечал отец.
Когнатское (родство по крови)
Формы брака и отношения между супругами.
Брак – “союз мужа и жены, соединение всей жизни, общность
божественного и человеческого права” (Модестин).
Римское право (до Юстиниана) различало:
1) matrimonium iustum или matrimonium iuris civilis
[матримониум юрис цивилис]– законный брак между лицами, имевшими ius conubii
[юс конубий].
2) matrimonium iuris gentium [матримониум юрис гентиум]–
брак между лицами, не имевшими ius conubii [юс конубий].
Конкубинат – дозволенное законом постоянное
(а не случайное) сожительство мужчины и женщины, однако не отвечающее требованиям законного брака. В республиканскую эпоху
считалось допустимым наряду с
metrimonium с одной женщиной состоять
в конкубинате с другой. Всякое
сожительство женщины с другим мужчиной, кроме мужа, давало в древнереспубликанском
праве мужу убить жену.
В доюстиниановом праве различали брак:
1) cum manu mariti [кум ману марити], брак с мужней властью.
Имущество жены поступало полную собственность мужа. В случае
прекращения брака имущество,
принесенное жене не возвращалось; она получала лищь долю в порядке наследования
в случае смерти мужа.
2) sine manu [синэ ману], жена оставалась подвластна
прежнему домовладыке, а если до брака жена была самостоятельна
(personasui iuris [персонасви ярис]),
то она сохраняла самостоятельность и по вступлении в брак.
Имущество супругов оставалось раздельным. Муж мог управлять имуществом жены только на основании договора
поручения.
Приданое – вещи или иные части имущества, предоставляемые женой мужу, ее домовладыкой или третьим лицом.
В древнереспубликанский период приданое полностью поступало в собственность
мужа, потому что не было sine manu.
Способы установления и прекращения
отцовской власти.
Отцовская власть
возникает:
1) с рожденнием сына или дочери от данных родителей, состоящих в законном браке;
2) с узаконением;
Узаконение детей от конкубины. Узаконение – есть признание
законными детей данных родителей, рожденными ими вне законного брака.
Узаконение производилось:
- последующим браком родителей внебрачного ребенка;
- путем получения
соответствующего императорского рескрипта;
- путем зачисления
сына в члены муниципального сената (курии), а дочери путем выдачи замуж за
члена муниципального сената. 3) с усыновлением.
Усыновление устанавливало отцовскую власть над посторонним
лицом.
Древнейший вид усыновления
adrogatio [адрогацио]– заключался в
переходе одного домовладыки во власть другого (как если бы он был им порожден в
законном браке), дети усыновленного становились внуками усыновителя. Акт разворачивался
в куриатных комициях и утверждался всем коллективом квиритов.
Усыновление различалось двух видов:
- arrogatio [аррогацио] - усыновление лица не находящегося
под отцовской властью (persona sui iuris [персона сви(?) юрис]); совершалось
путем получения на то императорского
рескрипта;
- adoptio [адопцио]- усыновление лица находящегося
под отцовской властью (persona alieni iuis [персона алиени юрис]); совершалось
путем занесения в судебный протокол
соглашения прежнего домовладыки
усыновляемого с усыновителем в
присутствии усыновляемого. Условия усыновления:
- усыновлятьможет,
как правило мужчина;
- усыновитель не должен быть подвластным (должен быть
persona sui iuris [сви юрис]);
- усыновитель должен быть старше усыновляемого не меньше, чем на 18 лет (т.к. adoptio naturam
imitetur ”усыновление подражает природе”).
Кодификация Юстиниана. Corpus luris civilis (свод гражданского
права).
В 533 году был составлен и обнародован сборник извлечений из
сочинений классических юристов по названием Digesta (собранное) или Pandectae
(все вмещающее).
Собранный в Дигестах материал состоял
из трех больших групп:
А) из сочинений классиков, относящихся к цивильному праву (так называемые libri ad
Sabinum; такое название дано потому, что Сабину принадлежал комментарий к цивильному
праву);
Б) из сочинений классиков, посвященных
преторскому эдикту (libri ad edictum);
В) из сочинений Папиниана и некоторых других, не попавших в
две первые категории. В 533 году был обнародован элементарный учебник римского
права – Институции, получивший вместе с тем силу закона. Институции Юстиниана
состояли из четырех книг,
разделенных на титулы; в основу их содержания
были положены Институции Гая.
В 534 году появился кодекс нового издания
(сохранившийся), состоящий из 12 книг, разделенных на титулы.
При составлении Дигест и отчасти кодекса кодификационные
комиссии допускали изменение подлинного текста классических произведений и
делали вставки, они носят
наименование “интерполяции”.
Юстинианом был издан (после окончания
кодификационных работ) ряд законов,
которые известны под названием Новелл (т.е. новых законов). Позднее, не
Юстинианом, Новеллы были объединены в сборник.
В средние века Институции, Дигесты, Кодекс и Новеллы
получили в своей совокупности название Coprpus iuris civilis (Свод гражданского
права).
Купля-продажа (emptio-venditio).
Договор купли-продажи можно определить как консенсуальный
контракт, посредством которого одна сторона – продавец (venditor) – обязуется
представит другой стороне – покупателю (emptor) – в собственность вещь, товар
(merx), а другая сторона –
покупатель – обязуется уплатить продавцу за проданную вещь определенную
денежную цену (pretium).
Merx и pretium являлись существенными элементами договора
купли-продажи.
Договоры о продаже будущего урожая
были допущены; в этом случае говорили о продаже вещи будущей или ожидаемой.
Договор купли-продажи рассматривался
тогда как заключенный под отлагательным условием, т.е. правовые
последствия договора
возникали в таком случае не немедленно по заключении договора, а только
по выяснении урожая.
Первоначальная
форма купли-продажи – манципация
– предполагала непосредственную передачу продаваемой вещи в собственность
покупателя.
Стипуляционная форма, видимо, удовлетворяла потребности практической жизни, вследствие чего
можно было обходиться без купли
продажи родовых вещей.
Цена должна была выражаться
в
денежной сумме.
Цена должна быть определенной.
Эвикцией вещи (от слова evincere – вытребовать, отсудить)
называется лишение покупателя владения
полученной от продавца вещью вследствие отсуждения
ее каким-либо третьим лицом на основании права, возникшего до передачи
вещи продавцом покупателю.
Продавец нес ответственность перед покупателем, если он прямо обещал, что вещь имеет такие-то положительные
качества, а их не оказалось, или что вещь не страдает такими-то
недостатками, а между тем они имелись в вещи.
Куплю-продажу называют синаллагматическим договором, т.е.
содержащим взаимосвязанные,
обмениваемые одно на другое обязательства.
Легисакционный
процесс.
Гражданский процесс республиканского Рима – легисакционный
(per legis actiones). Только при условии, если данная
претензия подходит под текст
какого-нибудь закона и можно ее осуществить.
In iure. Стороны являлись к судебному магистрату и здесь выполняли требуемые по ритуалу обряды
и произносили установленные фразы, в которых истец выражал свою притензию, а
ответчик – свои возражения.
Магистрат активного участия в
процессе не принимал, хотя также
давал отдельные реплики по ритуалу. Совокупность всех этих обрядов и носила название legis actio. Заключительный
акт производства in iure это литисконтестация
(litis contestatio) – засвидетельствование спора. C этим моментом связывалось погашение иска, истец уже не мог заявить вторично то же самое притязание против того же ответчика, хотя бы дело и не было потом рассмотрено in iudicio и
фактически удовлетворения по иску не
наступило.
Iudicium. Назначенный магистратом по согласованию со
сторонами присяжный судья (по некоторым делам судебная
коллегия) проверял доказательства и выносил решение по делу.
Основные виды legis actiones:
спор относительно вещи посредством пари;
посредством наложения
руки;
путем взятия залога;
в форме истребования
назначения судьи;
путем приглашения
ответчика в суд. Судебное решение обжалованию не подлежало.
Наем вещей (locatio-conductio rerum).
Классическое римское право знало три вида договора
locatio-conductio:
- наем вещей (locatio-conductio
rerum)
- наем услуг (locatio-conductio
operarum)
- наем работы или
подряд (locatio-conductio
operas или operas faciendi) Договор locatio-condutio порождал права и обязанности для каждой из
сторон; каждая строна получала самостоятельный иск (actio locati и actio conducti); оба
эти иска – bonae fidei.
Наймом вещей
называется такой договор, по
которому одна сторона (наймодатель, locator) обязуется предоставить другой стороне (нанимателю,
conductor) одну или несколько определенных вещей для
временного пользования, а другая сторона обязуется уплачивать за пользование предоставленными вещами
определенное вознаграждение (merces, pensio) и по окончании пользования возвратить вещи в сохранности наймодателю.
Наниматель вещи не признавался
в Риме владельцем и не пользовался
самостоятельной владельческой
защитой против всякого рода
самовольных посягательств на его
землю и хозяйство.
Предмет: движимые не потребляемые
и недвижимые
вещи.
Допускалась сдача в наймы чужой вещи.
Срок не являлся
необходимым элементом.
Обязанности
наймодателя.
Наймодатель отвечал за всякую
вину (omnis culpa). Если невозможность пользования
вещью для нанимателя наступала без вины в том наймодателя, последгий не нес ответственность перед
нанимателем, но и не имел права требовать наемную плату за то время, пока пользование вещью было невозможно по такой
случайной причине. Из этого можно сделать вывод, что риск в данном случае лежал
на наймодателе.
Обязанности
нанимателя.
Если имела место неодолимая
сила, вследствии чего пропал урожай, наниматель освобождался от обязанности
платежа наемной платы.
Наниматель нес ответственность за всякого
рода повреждения и ухудшения нанятой
вещи, если они произошли по его вине, хотя
бы и легкой.
Затраты на нанятую вещь.
Наниматель мог передать нанятую
вещь в пользование другому лицу (поднаем) (если не было противоположного
соглашения).
Договор найма мог быть прекращен односторонним отказом от
него, например когда вещь оказывалась непригодной.
Наем услуг (locatio-conductio operarum).
Договор найма услуг называется
такой договор, по которому одна сторона (нанявшийся, locator) принимала на себя
обязательство исполнить в пользу
другой стороны (нанимателя,
conductor) определенные услуги, а наниматель принимал на себя обязательство
платить за эти услуги условленное вознаграждение.
Предмет: выполнение отдельных услуг по указанию нанявшего.
Нанявшийся был обязан
исполнять услуги лично.
Оплата производилась postnumerando, т.е. по истечении той
единицы времени, за которую производился
расчет.
Если наниматель не воспользовался
услугами по независящим от нанявшегося
причинам, последний сохранял право
на вознаграждение.
Подряд (locatio-conductio operis).
Договором подряда
назывался договор, по которому одна
сторона (подрядчик, conductor)
принимал на себя обязательство исполнить в пользу другой стороны
(заказчика, locator) известную работу, а заказчик принимал на себя обязательство
уплатить за эту работу определенное денежное вознаграждение.
Договор подряда
направлен на то, чтобы подрядчик дал
определенный opus, законченный результат.
Подрядчик отвечал
за всякую вину, не исключая легкой (culpa levis). Подрядчику
разрешалось пользоваться при
исполнении договора услугами других лиц, но с тем, что за их вину подрядчик отвечал как за свою собственную.
Случайная гибель
или порча работы, происшедшая до
сдачи работы, ложится на подрядчика, после ее сдачи – на заказчика.
Обычай как источник
римского права.
Само формирование обычаев является
результатом их неоднакратного применения,
при котором правило приобретает типический характер и, если оно признано
государством, то превращается в
норму, обязательную для применения
и на будущее время.
Правила поведения,
складывающиеся в практике, имеются уже в догосударственной жизни, но тогда они,
есественно, еще не имеют характера правовых.
Обычное право представляет
собой древнейшую форму образования
римского права. Нормы обычного права обозначаются
в римском праве терминами: mores maiorum (обычаи предков), usus (обычная практика); commentarii pontificum (обычаи,
сложившиеся в практике жрецов);
commentarii magistratuum (обычаи, сложившиеся
в практике магистратов) и пр., в императорский период применялся
термин consuetude (обычай).
В течение долгого времени писаных законов почти не было.
В императорский период образование единого обычного права на
огромной территории немыслимо, а местное обычное право не соответствовало
централистским устремлениям
императорской власти.
Особые средства преторской защиты (интердикты, преторская стипуляция, ввод во владение, реституция).
Интердикты (запрещения).
Распоряжение
претора о немедленном прекращении каких-то действий, нарушающих общественный
порядок и интересы граждан.
Первоначально претор давал интердикты после расследования
фактов, на которые ссылалось обращающееся
к нему лицо, но с течением времени, претор стал давать интердикты без проверки
фактов, в виде условного распоряжения, тогда интердикты с процессуальной стороны стали
похожи на иски.
Т.е. сначала интердикт имел
характер личного безусловного приказания,
затем приказание стало условным (фактическая
сторона дела переносилась на судью).
Преторская стипуляция.
Stipulatio есть то же, что
sponsio, т.е. торжественное обещание уплатить или сделать что-либо, даваемое в
виде ответа на торжественный вопрос контрагента. Иногда претор принуждает к
заключению ее в интересах защиты какой-нибудь стороны.
Такое обещание нередко
сопровождалось еще поручительством, вследствии чего различались
Nuda repormissio (без поручительства) и satisdatio (с поручительством).
Ввод во владение (missio in possessionem).
Претор по просьбе просителя вводит его во владение целым имуществом или
отдельной вещью.
Реституция
(восстановление в первоначальное положение). Restitutio in integrum.
В особо уважительных случаях претор позволял
уничтожить наступившие юридические последствия
ввиду того, что он признавал несправедливым применение в подобного рода случаях общих норм права. Постановление о таком
восстановлении прежнего положения
или о реституции претор выносил после предварительного выяснения обстоятельств
дела.
Уважительные причины:
Несовершеннолетие,
Обман при сделке,
Существенная
ошибка, Потеря гражданской
правоспособности вследствие, например, усыновления,
Отсутствие лица, потерпевшего
ущерб, вследствие какой-либо государственной надобности и т.п.
Реституция
не есть особое средство преторской защиты, наравне с интердиктами, она сама
нуждается для
своего осуществления в том или ином
из этих средств, иногда даже в целом комплексе их. Реституция – тема для
преторского вмешательства в известных случаях.
Пакты и их виды.
Пакты – соглашение, притом соглашение неформальное.
1) pacta nuda – не снабженные иском.
2) pacta vestita – снабженные иском:
a) pacta adiecta – это дополнительные к какому-нибудь
защищаемому иском договору (контракту) соглашения,
имеющие целью внести какие-либо видоизменения
в юридические последствия главного
договора.
б) pacta praetoria –
Под назваием receptum в преторском эдикте были объдинены три
категории пактов, по существу не имевшие между собой ничего общего:
Соглашение с третейским судьей (receptum arbitrii). Два лица,
пришедшие между собой к соглашению о передаче своего спора на разрешение
третейского судьи, заключали с ним (судьей) пакт, по которому арбитр обязывался
рассмотреть порученное дело.
Соглашение с хозяином корабля, гостиницы, постоялого
двора о сохранности вещей проезжих. На хозяина
возлагалась повышенная
ответственность (если вещь пропала или причинен иной вред без вины принявшего вещь). Ответственность не наступала при
стихийном бедствии.
Соглашение с банкиром об уплате третьему лицу известной суммы
за котрагента банкира, заключившего пакт. в) pacta legitima – пакты, получившие
юридическое признание в законодательстве позднейшей империи.
Compromissum – соглашение лиц, между которыми имеется спор относительно права, о передаче этого спора на
разрешение третейского судьи.
Pactum donationis – неформальное соглашение о дарении.
Дарением называется договор, по
которому одна сторона, даритель, предоставляет
другой стороне, одаряемому, вещь
(или иной составной элемент своего имущества, например право требования) с целью проявить
щедрость в отношении одоряемого. При
известных обстоятельствах
допускалась односторонняя отмена дарения.
Понятие и значение залога.
Залоговое право - право обращения
взыскания (в случае неисполнения обязательства)
на определенную заранее вещь:
1) независимо от того, продолжает ли она принадлежать
должнику или нет;
2) предпочтительно перед всеми другими требованиями.
Залоговое право пользовалось абсолютной защитой.
Залоговое право было предназначено для
того, чтобы обеспечить какое-то обязательство,
то оно являлось
придаточным (аксессорным) и существовало лишь постольку, поскольку существовало
обеспечиваемое залогом обязательство.
Для установления залогового права не требовалось какой-либо обязательной формы. В период абсолютной монархии был
издан рескрипт, в силу которого ипотека, установленная
письменно в присутственном месте, должна иметь предпочтение перед непублично
установленной.
Понятие законных
залогов.
Залоговое право прекращалось
в случае:
- гибели предмета
залога
- слияния
в одном лице залогового права и
права собственности на заложенную
вещь
- прекращения обязательства,
в обеспечение которого установлен залог.
Исторические формы
залога (feducia, pignus, hypotheca).
Первоначально формой залога была сделка fiducia cum
creditore. Посредством манципации должник передавал в обеспечение долга вещь на
праве собственности с оговоркой, что
в случае удовлетворения по обязательству, обеспеченному залогом, заложенная вещь должна быть передана обратно в собственность
должника. В древнейшую эпоху эта оговорка имела только моральное значение.
Позднее должнику, исполнившему обязательство,
стали давать иск к кредитору о возврате вещи.
Pignus. При этой
форме залога вещь передавалась не в собственность, а только во владение, с условием в случае
удовлетворения по обязательству вещь должна быть возвращена обратно. При
fiducia было слишком тяжело
положение лица, отдавшего вещь в залог; при pignus было ненадежно положение
получившего вещь.
В классический период сложилась ипотека (hypotheca) при которой предмет залога оставался и в собственности
и во владении должника, а субъекту
залогового права давалось право в случае неисполнения
обязательства истребовать заложенную
вещь, у кого бы она к тому времени ни оказалась, продать ее и из вырученной
суммы покрытьсвое требование к должнику. Стало возможно установление на одну и
ту же вещь нескольких последовательных залоговых прав. Право требовать продажи
заложенной вещи признавалось только за первым залогопринимателем, второй,
третий и т.д. удовлетворялись (в порядке очереди) из остатка суммы.
Происходивший переход первого ранга к лицу, удовлетворившему
первого залогопринимателя, назывался ипотечным преемством.
Понятие и основные черты римского частного права.
Периодизация.
754 или 753 год до н.э. год основания
Рима.
VIII – VI период царей
V – I (V – III ранняя республика, II – I поздняя республика) период республики
I – V (I – III принципат, IV – V доминат) период империи.
476 год н.э. римская
империя завоевана германскими племенами.
История римского
права:
753 – 367 до н.э. древнейший (архаический)
367 – 27 до н.э. предклассический
27 год до н.э. – 235 год н.э. классический
IV – V века н.э. постклассический (характерно влияние восточной (греческой) культуры)
Основные институты римского гражданского (частного) права:
Право собственности,
Другие более ограниченные, права на вещи,
Договоры и иные обязательства,
Семейные правоотношения,
Наследование.
Вопросы защиты частных прав – учение об исках.
Понятие и основные черты сервитутов.
Сервитут вещное право пользования чужой вещью в том или ином отношении.
Такое право вызывается
необходимостью сгладить неудобства и затруднения,
возникающие (при существовании права частной собственности на землю) вследствие
неравномерности распределения
естественных благ между отдельными земельными участками.
Сервитут являлся
обременением самой земли и вместе с ней переходил к новому собственнику.
Сервитуты делят на две категории: предиальные или земельные и личные. Это различие проводилось по субъекту права: личный сервитут
принадлежал определенному лицу персонально; предиальный сервитут принадлежал
лицу как собственнику земельного участка.
Сервитут не может состоять в совершении каких-либо положительных действий.
Личные сервитуты.
Узуфрукт – есть право пользования чужой ващью и получения
от нее плодов с сохранением в целости сущности вещи. Узуфрукт был
правом пожизненным или на срок, но не переходил на наследников узуфруктуария, не мог отчуждаться
(допускалась сдача в наем). Узуфруктуарий должен пользоваться вещью как хороший хозяин.
Если вещь претерпевала существенные изменения
в силу естественных причин без вины узуфруктуария,
ответственности он не нес, но право его прекращалось.
Usus – право пользоваться вещью, но без права пользования ее плодами (только в пределах личных
потребностей). В остальном сходен с узуфруктом.
Специальный личный сервитут:
Право жить в доме
(habitatio);
Право пользоваться рабочей силой раба или животного.
Земельные сервитуты.
Предиальный сервитут не
обслуживает данное лицо, которому принадлежит земельный участок, а поднимает
вообще полезность этого участка. Отсюда требование, чтобы сервитут по своему
содержанию улучшал положение земельного участка, т.е. чтобы сервитут состоял в пользовании постоянным
свойством служащего участка. Обеспечивающим длительное удовлетворение
потребностеи.
Среди предиальных сервитутов
различались сельские и городские.
Из числа сельских сервитутов
известны:
А) дорожные Iter – право проходить и проезжать через соседний участок;
Via – право перевозить тяжести;
Actus - право прогонять скот и проезжать;
Б) водные Aquaeductus – право провести воду с соседнего участка;
Aquaehaustus – право черпать воду
на соседнем участке;
В) пастбищные Право пасти скот на соседнем участке. Городские сервитуты:
А) право опереть постройку на
стену соседа;
Б) право вделать балку в стену
соседа;
В) право света, право вида; И
т.д.
Понятие наследования
в римском праве.
Наследственное право –
Наследование – переход имущества умершего лица к одному или
к нескольким другим лицам. (а обязательства
?).
Две концепции понятия наследования.
· Юридическая
фикция о посмертном продолжении
власти домовладыки.
· Юридический вывод из сущесвующих экономических отношений
общества, наследственное право как завершение права собственности. Четыре
периода:
Древнейшего периода – цивильное наследование (hereditas).
Наследование по преторскому эдикту (bonorum possessio).
Наследование по императорскому доюстиниановскому
законодательству.
Наследование по законодательству Юстиниана (527-565)
Принципы.
Универсального преемства.
Свобода завещательных распоряжений.
Наследование по закону могло иметь место только при
отсутствии завещания.
Лицо, раз ставшее наследником, остается
на положении наследника навсегда.
Необходимо различать открытие наследства и вступление в
наследство.
Наследство открывается
в момент смерти наследодателя Ю
определенные лица получают право приобрести наследство.
Переход прав происходит только в момент вступления в наследство, когда наследник выражает волю принять наследство.
Наследование по
закону.
По законам XII таблиц признаются
первоочередными наследниками (ab intestato) непосредственно подвластных
наследователя (детей, внуков от
ранее умерших детей и т.п., но если они не вышли из-под власти домовладыки).
Эти наследники называются “своими”
(heredes sui), а вместе с тем “необходимыми” (necessarii) в том смысле, что они
получают наследство независимо от их воли принять
наследство. Если после наследователя
не оставалось “своих наследников”, к наследству призывался
ближайший по степени агнатский родственник (agnatus proximus). Действовал
принцип однократности призвания к
наследству. Если ближайший агнат не принимал наследства, оно становилось
выморочным.
Претор установил преемство призвания
между наследниками разных классов и степеней.
Претор придал значение родству по крови (когнатскому),
которое стало важнее агнатского.
Первое место.
Дети, включая
эманципированных детей.
Вторая очередь.
Legitimi, которые имели право наследования по законам XII таблиц, т.е. агнатские
родственники.
Третья очередь.
Cognati, кровные родственники (до шестой степени
включительно) в порядке близости (к
наследодателю) по степени.
Четвертая
степень.
Переживший супруг – муж или жена.
Наследование по
завещанию.
Завещанием (testamentum) в римском праве признавалось распоряжение лицом своим имуществом на случай смерти при
обязательном назначении наследника.
Назначение наследника – существенная
часть завещания.
Завещание является
односторонней сделкой, оно выражает волю только завещателя.
Условия
действительности завещания.
Для совершения завещания
требовалась специальная способность
– testamenti factio activa.
Для получения(принятия) наследства требовалась - testamenti factio
passiva.
Форма: частная -
присутствие семи свидетелей, письменная
форма не была безусловно обязательна;
публичная – а)
путем занесения распоряжения
завещателя в протокол суда или
муниципального магистрата, б) путем передачи в императорскую канцелярию письменного завещания
на хранение.
Назначение наследника под отлагательным условием
допускалось. Отменительное условие считалось ненадписанным и наследник
признается назначенным безусловно.
Подназначение наследника (substititio) – запасной наследник
на случай, если назначенный не сделается
наследником.
Назначение наследника иногда сопровождалось возложением
(modus) на наследника выполнения
каких-либо действий, использования
имущества по определенному назначению.
Очереди наследников,
обязательные наследники.
Очереди наследников по Новелам Юстиниана.
Первая очередь.
Нисходящие
родственники (сыновья, дочери,
внуки, внучки и т.д.). Нисходящий
более близкой степени исключает наследование нисходящих
более отдаленных степеней.
Вторая очередь.
Третья очередь.
Неполнородные братья
и сестры (и дети умерших ранее неполнородных братьев и сестер, наследующих по
праву представления).
Четвертая
очередь.
Все остальные боковые кровные родственники (без ограничения степеней), причем ближайшая
степень исключает дальнейшую.
Пятая очередь.
Переживщий супруг (муж или жена).
“Бедная вдова” не
имеющая собственного имущества или
приданого, позволяющего жить
соответственно общественному положению женщины, имела право на обязательную долю в размере одной четверти наследства
(или равную с детми, если их более трех).
По древнейшему цивильному праву нельзя
обходить молчанием своих sui heredes (т.е. непосредственно подвластных).
В практике центумвирального суда было установлено, что
необходимо не только упомянуть, но и
завещать известный минимум (обязательную
долю).
Имевший право, но не получивший обязательную
долю наследник мог предъявить иск
querela inofficiosi testamenti, т.е. жалобу на то, что завещание нарушает
нравственные обязанности. В случае
основательности иска суд предполагал, что завещатель умственно ненормален, в
силу чего завещание признавалось недействительным.
В классическом праве завещание было недействительно только в
той мере, в какой это необходимо для
удовлетворения жалобщика.
Если доля
назначалась не в полном размере, заинтересованному лицу давался иск о “дополнении законной доли”.
Наследование по праву
представления. Наследственная трансмиссия.
Однако нисходящий
родственник более отдаленной степени призывался
к наследству наряду с более
близкими, нисходящими наследодателя, если то лицо, через которое такой более
отдаленный нисходящий происходил от
наследодателя, умерло до открытия наследства. Такое участие называется наследование по праву представления.
Наследственная
трансмиссия: наследник пережил
смерть наследодателя, так что
наследство открылось ему; но наследник умирает, не успев приобрести наследства,
и возникшее в его лице право приобрести наследство само переходит по наследству
к его наследникам.
Понятие о владении в римском
праве.
Проводилось различие между владением и держанием.
Владение (possessio) можно определить как фактическое обладание
лица вещью, соединенное с намерением относиться
к вещи как к своей (обладать независимо от воли другого лица, самостоятельно); держание
же (detentio) – фактическое обладание вещью без такого намерения (обладание на основе договора с другим лицом,
вообще несамостоятельное, а также и
обладание ненамеренное, бессознательное).
Что касается
фактического обладания (corpus
possessionis), то сначала понимали в грубом физическом смысле, потом более
утонченно.
Юридическая
защита владения давалась вне
зависимости от того, имеет ли данный владелец вещи право собственности на нее
или нет.
Виды владения в римском
праве.
Владельцем вещи нормально является ее собственник. Собственник имеет и право владеть
вещью (ius possidendi). В этом смысле он является
законным владельцем. Владельцы, фактически обладающие вещью с намерением
относится к ней как к собственной,
но не имеющие права владеть (ius possidendi), признаются
незаконными владельцами.
Незаконное владение может быть двух видов: незаконное добросовестное и незаконное недобросовестное владение.
Добросовестным владение в римском
праве признается в тех случаях, когда владелец не знает и не должен знать, что
он не имеет права владеть вещью.
Пример недобросовестного владения владение вора.
Добросовестный владелец мог
приобрести по давности право собственности. В тех случаях,
когда собственник предъявлял иск об изъятии
его вещи от фактического владельца, недобросовестный владелец вещи строже
отвечал за сохранность вещи, за плоды от вещи и т.д., чем добросовестный
владелец.
Было производное владение.
К числу производных владельцев
относится лицо, которому вещь
заложена.
Или когда два лица в судебном порядке передают предмет спора на сохранение третьему
лицу (секвестрация).
Понятие о лицах (persona)
Правоспособность и дееспособность.
Полная
правоспособность слагалась из трех основных элементов или состояний (status):
Status libertatis – состояние свободы,
Status civitatis – состояние гражданства,
Status familiae – семейное состояние.
Обладание тем или иным статусом могло быть предметом спора. На этой почве появились специальные средства защиты правоспособности
– так называемые статутные иски.
С точки зрения
status libertatis, различались свободные и рабы
Status civitatis, римские граждане и другие свободные лица (латины, перегрины),
Status familiae, самостоятельные (sui iuris) отцы семейств (patres familias) и подвластные какого-либо paterfamilias (лица alieni iuris, “чужого
права”). Изменение в каком-либо из статусов носило название capitis deminutio.
Изменение в
status libertatis,
называлось capitis deminutio maxima (наивысшее),
Status civitatis,
называлось capitis deminutio media (среднее),
Status familiae,
называлось capitis deminutio minima (наименьшее). Что считать
рождением?
Естественное рождение. Ребенок должен быть живым. Должен быть человеческого
рода. Ребенок должен был родится
от свободной женщины (Либо в период
зачатия, беременности, либо в период
рождения).
Искусственное рождение – отпущение
из рабства.
По инициативе рабовладельца.
В дальнейшем в силу закона.
В дальнейшем отношения типа родственных (отец-сын)
Что считать смертью?
Искусственная. Продажа в рабство. Самопродажа в
рабство.
Естественная. Важно кто
из двух лиц пережил другого.
Презумция неопровержимая лица уже совершеннолетноего, оно борится за жизнь (умирает) дольше чем родители.
Понятие о юридических лицах.
Субъектом правового общения может быть не только физическое лицо, отдельный
человек, но и объединения людей,
выступающие в обороте как единое целое, качественно отличное от составляющих их субъектов. В этом можно видеть зародыш
«теории фикции юридического лица».
Юридическое лицо не может
вступить в права как физическое лицо. Юридические лица правоспособны но не
дееспособны, за них осуществляют
действия представители. Права
приобретают только через представителей. Не могли совершать деликтов
(правонарушений).
Виды юридических лиц.
Казна (фиск)
Церковные учреждения
Городские и сельские местные
общины
Установления
(учреждения) с благотворительными
целями Корпорации Союзы
ремесленников
Союз откупщиков
Общество горного промысла
Корпорация
служителей при магистратах
Похоронная
корпорация
Религиозные союзы
Понятие об обязательстве (obligatio).
Непосредственно из обязательства возникает право требования
Обязательство
по своей природе представляет
отношение, основанное на доверии, кредитное (credo - верю). Поэтому
сторона в обязательстве, имеющая право требования,
именуется кредитором; сторона на
которой лежит обязанность исполнить
требование кредитора, называется
должником.
Обязательственное
правоотношение рассчитано на прекращение путем исполнения.
Обязательства,
не пользующиеся исковой защитой, но
имеющие все же юридическое значение, называются
натуральными. (Пример, денежный заем
подвластным сыном без согласия
домовладыки). За натуральным обязательством
признавалось юридическое значение – платеж по натуральному обязательству признавался
действительным, и обратное истребование уплаченного не допускалось.
Под предметом обязательства понимается
объект, на который распространяются обязательства
– вещи, деньги, услуги, работы.
Принято различать обязательства:
Делимые
Неделимые
Альтернативные
Факультативные
Долевые
Солидарные
Корреальные
Стр. 150 Скрипилев
Основания возникновения обязательств.
Обязательства
из договора (ex contractu)
Обязательства
из правонарушений (ex delicto)
Из различных видов оснований (ex
variis causarum figuris)
Как бы из договора (quasi ex
contractu)
Как бы из деликта (quasi ex
delicto)
Обязательства с
множественностью лиц по римскому праву.
Стр 145 Новицкий.
Несколько кредиторов или
несколько должников могут занимать в обязательстве
не равное положение, а быть: один главным, а другой – добавочным; например,
поручитель являлся добавочным должником.
При совершении некоторых
правонарушений (например, кражи) несколькими лицами каждый из виновников был обязан уплатить штраф в полной сумме, причем уплата
штрафа одним не освобождала других.
Также по солидарным обязательствам.
Исполнение обязательств в
римском праве.
Нормальный способ прекращения обязательства
- исполнение.
Для
того чтобы исполнение привело к освобождению должника от обязательства, необходимо было соблюдение ряда условий:
1. Исполнение должно быть
произведено лицом, способным распоряжаться
своим имуществом.
2. Исполнение должно быть
произведено лицу, способному его принять.
3. Исполнение должно строго соответствовать содержанию
обязательства.
4. Со II в. до н.э. получило
важное значение место исполнения. Обязательство
должно быть исполнено в срок, предусмотренный в договоре или вытекающий из
характера договора и обстоятельств
его заключения.
Просрочка исполнения.
До просрочки должник отвечал за
вину, то после просрочки он отвечал и за случайный
вред.
Перемена лиц в обязательстве.
В начале обязательство
рассматривалось как отношение строго
личного характера. Нельзя
вступить в обязательство через
представителя. Признавалась
абсолютная непередаваемость обязательства.
Переход обязательства
по наследству.
Непосредственные подвластные
домовладыки являлись даже необходимыми наследниками: их согласие на
принятие наследства не требовалось.
Наследник является продолжателем личности наследодателя.
Цессия.
Новация
– с общего согласия кредитора,
должника и того лица, которому кредитор желал передать свое право требования, это последнее лицо заключало с должником договор
того же самого содержания с целью
новым обязательством заменить
первоначальное.
Кредитор, уступающий свое право
(цедент), стал назначать то лицо, которому он желал уступить свое право
(цессионария), своим представителем
в процессе, с оговоркой, что этот представитель может оставить взысканное за
собой.
Для
того чтобы интересы цессионария не
пострадали, цессионарий стал получать самостоятельный
иск (тот же иск, который принадлежал цеденту, по аналогии, причем в формулу
иска вводилась фикция, будто
цессионарий – наследник цедента).
Не допускалась
цессия
прав, неразрывно связанных с
личностью данного кредитора.
Цессия
прав по которым уже предъявлен иск.
Цессия
в пользу более влиятельных лиц.
Цессия
прав, если было специальное соглашение.
Перевод долга.
Замена одного должника другим
возможна только с согласия
кредитора. Осуществляется перевод долга в форме новации.
Способы обеспечения
исполнения обязательств
в римском праве.
Личная
зависимость.
Стр. 429 Дождев.
Клятва.
Стр. 383 Покровский.
Развиваются
формы личной и реальной гарантии обязательств.
При личной гарантии в обязательственное отношение вводится дополнительное ответственное лицо – гарант. При
реальной – устанавливается власть
кредитора над вещами должника под условием неисполнения
им обязательства.
Личные гарантии обязательства (поручительсво).
Первой формой личной гарантии является sponsio, которая
представляет собой дополнительную
стипуляцию третьего лица не
пассивной стороне отношения,
принимающего на себя ответственность
за факт неисполнения обязательства основным должником.
Fidepromissio (доступна и
перегринам) и на нее не распространяется (некоторое время)
режим регрессного требования.
Fideiussio ответственность
переходит по наследству. При ничтожности основного обязательства
fideiussor освобождался от
ответственности, обязательство
гарантов является дополнением к основному обязательству.
Реальные гарантии обязательства.
Древнейшей формой реальной
гарантии является фидуциарная
сделка с кредитором, при которой вещь должника передовалась кредитору
посредством обряда (in iure cessio),
с тем чтобы кредитор (фидуциарий) удержал вещь у себя
в случае неисполнения или вернул ее
должнику (фидуцианту) в случае получения
ожидаемого предоставления.
Затем различные формы залога.
Ответственность за неисполнение обязательств
по римскому праву.
В отдаленные эпохи
ответственность имела личный характер: в случаях
неисполнения должником лежащей на
нем обязанности к нему применялись (притом самим кредитором) меры воздействия, направленные непосредственно на его личность
(заключение в тюрьму, продажа в рабство, даже лишение жизни).
С течением времени за неисполнение обязательств
должники стали отвечать не своей
личностью, а имуществом.
Ответственность сроилась на принципе вины: должник отвечал только в том случае, если он
виновен в возникшем для
кредитора ущербе.
Разная
степень вины:
1. Умышленное причинение вреда - dolus.
2. Неосторожность, небрежность - culpa По степени небрежности: А) грубая
неосторожность - culpa lata. Грубую небрежность допускает тот, кто не
предусматривает, не понимает того, что предусматривает и понимает всякий средний человек.
Б) легкая небрежность -
culpa levis. Такое поведение, какого не допустил бы хороший, заботливый хозяин. За dolus и грубую неосторожность отвечали
всегда.
Ответственность за легкую
неосторожность, возлагалась на должника лишь в тех договорах, которые нельзя считать заключенными исключительно в интересах
кредитора.
Римские юристы устанавливали
небрежность лица, руководствуясь
абстрактным масштабом.
Если лицо проявляло
полную внимательность, заботливость, а вред все-таки наступил, говорят о случайном
вреде, за случай (casus) никто не
отвечает.
Понятия и
основные черты римского гражданского процесса.
Характерной особенностью римского гражданского процесса в
течение республиканского периода и периода принципата было деление процесса на
две стадии производства:
Ius – приводила к окончанию дела только в случае признания иска ответчиком. Дело только подготовлялось к решению.
Iudicium – проверка обстоятельств
дела и вынесение решения.
В период абсолютной монархии деление процесса на ius
iudicium отпало, процесс получил название чрезвычайного, экстраординарного.
Поручение (mandatum).
Договор поручения
состоял в том, что одно
лицо (доверитель, мандант) поручало, а другое лицо (мандатарий, поверенный)
принимало на себя исполнение
безвозмездно каких-либо действий.
Предмет: юридические действия
и услуги фактического характера.
Безвозмездность исполнения
поручения являлась существенным признаком договора поручения.
“Благодарность” получила наименование “honor” (откуда в свое
время образовался термин “гонорар”)
Если мандатарий не поставил манданта в известность о
невозможности исполнить поручение, он отвечал перед мандантом за причиненный
ущерб.
Если мандатарию не было предоставлено договором право
пользоваться при исполнении поручения услугами третьих лиц, а ему пришлось заменить себя другим лицом, то он отвечал за действия субститута как за свои собственные и обязан был возместить манданту весь вред, причиненный
действиями субститута. Но если
мандатарию в конкретном случае было предоставлено право прибегать к услугам
помощников и субститутов, то он отвечал тогда перед мандантом только за
острожный, тщательный выбор субститута, но не за его действия.
Мандант обязан
был возместить издержки; убытки понесенные по вине манданта.
Прекращение договора.
Односторонним отказом.
Смертью одной из сторон.
Правовое положение рабов.
Раб не субъект права; он – одна из категорий наиболее необходимых в
хозяйстве вещей (res mancipi). Власть рабовладельца над рабом беспредельна. Раб не может вступить в брак,
признаваемый законом; союз раба и рабыни (contubernium) – отношение чисто
фактическое.
Пекулий – имущество, выделяемое из общего имущества рабовладельца в управление
раба.
По сделкам раба права приобретаются
господином, а обязанности ложатся на раба (с которого ввиду его
неправоспособности получить нельзя).
Претор ввел ряд исков, которые довались как дополнительные против
рабовладельца.
Способы установления и
прекращения рабства.
Устанавливалось:
1. Рождением от матери-рабыни.
2. Взятием
в плен или просто захватом лица, не
принадлежащего к государству, связанному
с Римом договором.
3. Продажей в рабство (в древнейшую эпоху).
4. Лишением свободы в связи с присуждением к смертной казни или к работам в рудниках (присужденный к смертной
казни рассматривался как раб).
Прекращалось:
Манумиссией – отпущением на свободу. В некоторых случаях раб, отпущенный на свободу, возвращался обратно в состояние
рабства (например, вследствие проявления грубой неблагодарности в отношении лица,
отпустившего его на свободу).
Рецепция римского права.
С XI в. римское право начинает
изучаться в европейских
университетах. Его применяют в
судах, вводят в национальное
законодательство.
Ф. Энгельс: “Римское право является настолько классическим юридическим выражением
жизненных условий и конфликтов общества, в котором господствует чистая частная
собственность, что все позднейшие законодательства не могли внести в него
никаких существенных улучшений”.
Рецепция
римского права Французкий гражданский кодекс (Code Civil –1804 г.) или Кодекс
Наполеона. В области обязательств в
Code Civil сохраняются без изменения
римские концепции обязательств и
римская терминология.
Кодекс Наполеона решительно повлиял на гражданское законодательство Бельгии,
Швейцарии, Италии, Испании, Португалии, Японии, Аргентины, Венесуэлы и
некоторых других стран Латинской Америки.
Рецепция
римского права в Германии – Германское гражданское уложение 1900 г.
Римское право в определенной
степени – международный элемент, основа общеевропейского права. Во многих западных
законодательствах римские термины сохранились в неизменном виде.
Римское право дает важный
материал для сравнительной истории
права, помогает понять законы его
развития.
Система римского
права.
Источники права.
Учение об исках, так как в силу особенностей римского
гражданского процесса без ознакомления
с учением об исках нельзя понять целого ряда
римских гражданско-правовых институтов.
Учение о лицах и в связи
с ним семейно-правовые отношения.
Вещные права.
Обязательственное право.
Наследственное право, предполагает знакомство со всеми видами
имущественных прав.
Способы приобретения права
собственности.
Факты с наступлением которых лицо
приобретает право собственности, называются
способами приобретения права
собственности (modus acquirendi), а те юридические факты (в особенности
сделки), которые служат основанием для
приобретения права собственности,
называются титулом приобретения (titulus acquirendi).
Способы приобретения права собственности делятся на первоначальные
и производные. Первоначальным называется такой способ приобретения,
при котором право приобретателя
устанавливается независимо от
предыдущего права на данную вещь.
При производном способе
приобретения право приобретателя основывается
на праве предшествующего собственника, выводится
из его права.
Производное приобретение.
Передача вещи (traditio).
Предполагала следующие элементы:
А) переход владения вещью к приобретателю по воле отчуждателя;
Б) право передающего вещь на ее отчуждение (легитимация на передачу);
В) соглашение сторон о том, что владение вещью передается для
перенесения права собственности на
передаваемую вещь;
Г) не должно быть запрещения для
передающего вещь отчуждать ее. Первоначальное приобретение.
Захват бесхозяйственной вещи
(occupatio rei nullius).
Вещь не изъятая из оборота, но и не имеющая
собственника, поступает в собственность того, кто первый ее захватит, primo
occupanti (первому захватившему), с намерением присвоить себе. Путем такого
захвата можно было приобрести право собственности на вещи, которые вообще еще
не имели собственника (дикие животные, рыбы в реке), на вещи, брошенные
собственником.
В древнем римском праве клад
рассматривался как составная часть вещи, в которой он спрятан
(обычно земли), а потому принадлежал собственнику. Начиная
со II в.н.э. для поощрения отыскания
кладов клад стал признаваться
принадлежащим в половине собственнику земли, в которой клад открыт, и в другой
половине – лицу, открывшему клад.
Приобретение права собственности по давности владения.
Приобретательную давность можно
определить как такой способ приобретения
права собственности, который сводится
к признанию собственником лица, фактически провладевшего вещью в течение
установленного законом срока и при наличии определенных условий.
В классическом праве институ
приобретательной давности имел двойственный характер на почве различия ius civile и ius gentium. В ius civile
приобретательная давность (usucapio)
Признавалась еще в эпоху XII
таблиц. В провинциальном эдикте появился другой вид давности longi temporis preascriptio,
назначение которого состояло в том,
чтобы распространить действие давности по субъекту на перегринов, по объекту на
провинциальные земли.
Юстиниан объединил оба эти вида
давности....
Спецификация
(переработка вещей).
Этим термином обозначается изготовление из данного материала новой вещи
(переработк одной вещи в другую). Если труд по переработке приложен к чужому
материалу, то классические юристы сабиньянцы
признавали собственником вещи того, чей был материал; прокульянцы считали, что вещь должна принадлежать тому, кто
ее сделал, с обязательством оплатить
собственнику материала его стоимость.
В законодательстве Юстиниана ...
Соединение и смешение вещей.
Защита права
собственности.
Виндикационный
иск.
Стороны. В качестве исца – собственник, не имеющий
фактического владения вещью; в
качестве ответчика – фактический обладатель вещи, как держатель, так и
владелец, притом владелец, как недобросовестный, так и добросовестный.
Предмет. Вещь со всеми плодами и преращениями.
Виндикационный иск предполагал доказательство исцом своего
права собственности (а также того факта, что ответчик к началу процесса владеет
вещью или является мнимым владельцем).
Ссуда (commodatum).
Договором ссуды называется
такой договор, по которому одна сторона (ссудодатель) передает другой стороне
(ссудополучателю) индивидуально-определенную вещь во временное безвозмездное
пользование с обязательством второй
стороны вернуть по оканчании пользования
ту же самую вещь в целости и сохранности.
Ссудополучатель отвечал за всякую
вину (omnis culpa).
Ссудодатель несет ответственность лишь за dolus и culpa
lata.
Иски из договора ссуды и для
той и для другой стороны носили одно
и то же название - actio commodati.
Степени дееспособности лиц в римском праве.
Критерии
1. Возраст
До 7 лет полностью не дееспособны
Мальчики до 14 лет, девочки до 12
лет – частичная дееспособность; с 14
и с 12 лет полная дееспособность.
До 25 лет можно просить о
реституции. Право просить попечителя.
2. Пол
Женщины находились под вечной
опекой мужчин. Далее была некоторая
эмансипация.
3. Здоровье
Здоровье физическое. Лицо глухое
или немое не могло учавствовать в сделках где необходимо слышать или видеть.
Кастраты не могли вступать в брак. Больные могли просить о попичителе.
Душевные болезни. Внезапное и
кратковременное нарушение психики – полностью недееспособны кроме светлого
интервала. На период внезапно возникающего бреда не дееспособен.
Расточитель – признавались в
административном порядке, либо
указывались в завещании. Последствия:
ему назначался попечитель.
Религиозное вероисповедание.
Христиане подвергались ущемлению.
Умаление гражданской правоспособности (capitis deminutio). Инфамия (infamia).
Изменение в каком-либо из
статусов носило название capitis deminutio.
Изменение в
status libertatis,
называлось capitis deminutio maxima (наивысшее),
Status civitatis,
называлось capitis deminutio media (среднее),
Status familiae,
называлось capitis deminutio minima (наименьшее). Инфамия – умаление чести, наступала:
А) как следствие осуждения
за уголовное преступление или за особо порочащее частное правонарушение, в
результате присуждения по искам из
таких отношений, где предполагается
особая честность (договор поручения, товарищества, хранения);
Б) непосредственно в силу
нарушения некоторых правовых норм,
касающихся брака или ввиду занятия позорной профессией.
Ограничения,
связанные с инфамией. Personae
infames не могли:
представлять других в
процессе;
назначать процессуального представителя себе;
вступать в законный брак с лицом свободнорожденным;
были ограниченны в области наследования.
Personae turpes – это лица, которые признавались общественным мнением
бесчестными по общему характеру своего поведения;
ограничивались в области наследования.
Intestabilis – лицо,
участвовавшее в сделке в качестве свидетеля
и отказавшееся потом дать на суде
показание по поводу этой сделки. Неспособно, так или иначе, участвовать (ни в
качестве стороны, ни в качестве свидетеля)
в совершении сделок, требующих участия
свидетелей (составление завещания).
Формулярный процесс.
Легисакционный процесс, чрезвычайно сложный с обрядовой стороны и не открывавший возможности дать
судебное признание вновь складывающимся
отношениям (они не подходили под
букву закона), оказался
несооветствующим новым социально экономическим условиям.
Упрощенный порядок гражданнского
процесса появился сначала в практике перегринского претора, так как
к перегринам применять цивильные
leges actiones было нельзя.
Претензия истца и
возражения ответчика заявлялись
без каких либо обрядностей, и все
это неформальное производство in iure заканчивалось вручением истцу записки,
адресованной судье, в которой указывались те предположения
или условия, при наличии которых
судье предписывалось удовлетворить иск, при отсутствии этих условий – отказать
в иске. Эта записка, содержащая
условный приказ судье, называлась формулой. Отсюда, сложившийся в последние годы республики новый процесс получил
название формулярного (per
formulas).
Составные части формулы.
Основные части:
Назначение судьи.
Демонстрация
(demonstrtio). Если по характеру интенции судье трудно было судить, о каком
отношении идет спор, перед интенцией в формуле описывалось это отношение.
Интенция. Определялось содержание претензии исца. Претензия исца могла быть основана на:
Нормах цивильного права тогда иск назывался actio civilis.
Нельзя обосновать
нормами цивильного права, но претор все же считал справедливым защитить
требование исца, то в интенции описывались те факты, на которых истец основывает
свою претензию. Иск назывался actio
pretoria.
Кондемнация.
Судье предлагалось удовлетворить иск, если интенция
подтвердится, и отказать в противном
случае. Определялась в денежной
форме.
Эдьюдикация
(adiudicatio). Судья иногда был
вынужден (ввиду неделимости вещи) присудить вещь одной из сторон, а другую
сторону компенсировать установлением какого-нибудь нового права за счет первой
стороны. Полномочие давалось в специальной части формулы.
Второстепенные части:
Эксцепция. Буквально
значит исключение. В случае включения
эксцепции в формулу судья, установив
правильность интенции, должен удовлетворить иск, «за исключением того случая, если». Против эксцепции истец мог возразить
репликация, а ответчик дупликация, далее трипликация
и т.д.
Прескрипция.
Буквально надписание. Следовала за назначением судьи. Делалась для того, чтобы отметить, что в данном случае истец
ищет не все, что ему причитается, а
только часть. Включением прескрипции истец предупреждал погашающее действие
литисконтестации.
Прескрипция была
в пользу ответчика и в пользу истца. В пользу ответчика в случае
недобросовестности исца.
Pluspetitio – Если истец в интенции указывал большую сумму,
чем ему следует, то такое преувеличение требования
(plusptitio) приводило к отказу в удовлетворении иска в полной сумме, но и к
полному освобождению ответчика ввиду погашающего действия
литисконтестации. Pluspetitio могла выразиться
не только в превышениии суммы иска, но также в преждевременности иска, в предъявлении не в надлежащем месте и т.п., причем и в
этих случаях последствия были теже.
Судья выносил
свое мнение – интенцию.
Судебное решение обжалованию не подлежало.
Можно доказывать, что судья
был недобросовестным.
Исполнительные средства.
30 дней на добровольное исполнение. Далее исполнительный
иск.
Появились
формальные представители – прокураторы.
Хранение (depositum).
Договором depositum называется
реальный контракт, по которому лицо, получившее от другого лица
индивидуально-определенную вещь (поклажеприниматель, депозитарий), обязуется
безвозмездно хранить ее в течение определенного срока или до востребования по окончании хранения
возвратить в целости и сохранности лицу, передавшему вещь на хранение
(поклажедателю, депоненту).
Контракт реальный.
Как правило, предметом договора являлась индивидуально-определенная вещь. Не требуется,
чтобы поклажедатель был собственником отдаваемой вещи.
Цель передачи вещи – хранение ее поклажепринимателем. Поклажеприниматель
не становился собственником и не являлся ее владельцем, не имел права пользования.
Существенным признаком договора depositum (отличающим его от
договора найма) являлась безвозмездность.
Срок хранения несущественен.
По окончании срока хранения
должна быть возвращена поклажедателю именно та индивидуальная вещь, которая
была принята на хранение.
У поклажедателя
возникало требование о возврате вещи, защищаемое прямым
иском – actio depositi contraria.
Поклажеприниматель отвечал, если в его действиях, во всем его отношении к вещи проявлен dolus (умысел) или culpa lata (грубая небрежность), но не отвечал, если его можно
упрекнуть только в culpa levis (легкой вине).
Цивильное право (ius civile) и преторское право (ius honorarium)
Ius civile прежде всего исконно
национальное древнеримское право, распространяющее
свое действие исключительно на римских граждан – квиритов; поэтому оно именуется также квиритским правом.
В этом смысле ius civile
противопоставляется “праву народов” (ius gentium), действие которого
распространялось на все римское
население (включая перегринов).
Поскольку ius gentium
регулировало имущественные отношения,
возникавшие и между перегринами, и между римскими гражданами, и между теми и
другими, оно представляло собой
разновидность римского гражданского права.
Тем же термином ius gentium
обозначали более широкую философскую категорию – право общее для всех народов; пологая,
что сюда входят правила,
подсказываемые самой природой человека, = ius naturale, естественное право.
Ius civile в других случаях противопоставляется той системе права, которая
сложилась в практике преторов и именуется
преторским правом. В этом противопоставлении ius civile обозначает нормы права,
исходящие от народного собрания, позднее сената.
В качестве единого термина для цивильного права, права народов и преторского
права наиболее подходящим является ius privatum, частное право.
Экстраординарный
процесс.
Процесс не делился на две
части.
Императорская
власть не доверяла выборным судьям; императоры стали вести борьбу с нарушениями права непосредственно сами или через своих чиновников.
Судебные функции осуществляются административными органами. Нередко императоры
принимали судебные дела и к своему личному рассмотрению.
Рассмотрение дел утратило публичный характер и происходило в
присутствии лишь сторон и особо почетных лиц, которые имели право
присутствовать при этом. Если истец не являлся к
слушанию дела, оно прекращалось; при неявке
ответчика дело рассматривалось заочно.
Обязательство явки на суд.
Ответчик получает право заявить
встречный иск.
Появляется подсудность.
Появился инстанционный порядок
обжалования, т.е. признавались
ошибки не только связанные с
добросовестностью судьи. Приносилась аппеляция на решение судьи. Подача аппеляции приостанавливала исполнение обжалуемого решения.
В период Юстиниана происходит усложнение процесса.
Появляются
презумпции (правовые предположения).
Были опровержимые и не опровержимые (религиозные); для
перераспределения бремя доказывания.
Появилась оценка
свидетелей и их показаний.
Суд должен знать закон.
Требовалось определенное количество свидетелей (один
свидетель не свидетель).
Используются
письменные доказательства.
Все действия
сторон протоколируются.
Введена процессуальная
давность – дела должны быть закончены за 3 года.
Чиновник имеет право требовать предъявления дополнительных доказательств.
Перестает быть даровым – взимается
пошлина.
Эмфитевзис (emphyteusis) и суперфиций (superficies).
Эмфитевзису предшествовал институт наследственная долгосрочная
аренда земель.
В содержание эмфмтевзиса входит право пользоваться
земельным участком (с правом изменения
характера участка, но без ухудшения
его), собирать с него урожай, право закладывать эмфтевзис, отчуждать и
передавать его по наследству. Право отчуждения
эмфитевзиса ограничено обязанностью
субъекта эмфитевзиса предупреждать собственника земли о предполагаемом
отчуждении эмфитевзиса...
Субъект эмфитевзиса обязан
был уплачивать собственнику арендную плату, а также вносить государственный земельный налог.
Для
защиты эмфитевзиса применялись те же
иски, что и для защиты права
собственности, но в форме исков по аналогии.
Суперфиций представлял
собой аналогичное с эмфитевзисом вещное, отчеждаемое, передаваемое по
наследству право возведения строения на чужом городском участке и право пользования этим строением. Право собственности на строение
принадлежало собственнику земельного участка. Средства защиты и
правомочия субъекта такие же как у
эмфитевзиса.
Безыменные контракты.
Термин «безыменные контракты» нужно понимать в том смысле,
что сама категория новых контрактов не имела такого обозначения, как основные
цивильные контракты – вербальные, литтеральные, реальные, консенсуальные.
В Дигестах